职务发明创造报酬约定之解释


 发布时间:2020-12-02 23:15:49

可是吕楠作为技术人员接触不到这些内容。这一案件交给了市二中院民五庭法官凌宗亮审理。凌宗亮看到原告提出申请法院的调查令,便第一时间向合议庭汇报。凌宗亮还特别向被告释明:“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成

除公开报道之外,北青报记者通过国家专利查询系统进行查询发现,仍有部分未经报道但有姓名可查的入狱官员名下有发明创造专利。种种查询结果表明,入狱后进行发明创造获得减刑已经不是个别现象。我国刑法第七十八条规定:被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有重大立功表现的,应当减刑。而“有发明创造或重大技术革新的”被认定为“重大立功表现”,根据刑法规定,应当减刑。

有发明创造或者重大技术革新认定为重大立功表现的,该发明创造或者重大技术革新必须是该罪犯在服刑期间独立完成并经国家主管部门确认的发明专利,且不包括实用新型专利和外观设计专利。王剑冰表示,中央政法委发布的这个意见中关于发明创造的部分,最重要的就是明确规定了实用新型和外观设计这两种类型的专利不再作为减刑条件,“这基本上可以堵死个别人想通过申请发明专利来减刑这条路,因为对于一般人来说,申请发明专利确实太难了。”而据二中院审监庭庭长张素莲介绍,根据规定,发明创造仅限于发明专利,实用新型的专利和外观设计的专利不作为重大立功表现的一种情况,后面两种情况监狱考核时,属于酌情加分的项目,并不属于必然加分的条件。

涉案专利是寻呼机?昨天开庭时,原被告双方展开了激烈辩论。苹果公司委托的代理律师崔军答辩称,苹果公司生产的是手机及电脑,而GPNE公司主张的涉案专利是寻呼机,即俗称的BP机,两者不是同一种产品,该专利不应扩展至手机,GPNE公司没有证据证明两者的方法是一样的,且涉案专利是一种方法和装置,并不是产品生产,因此,苹果公司使用的技术不在涉案专利保护范围之内。崔军还表示,GPNE公司已在美国向苹果公司提起了巨额赔偿诉讼,有重复索赔的嫌疑。其他几家被告公司表示同意苹果公司辩护意见,同时还分别补充了各自的意见,如苹果电脑贸易(上海)有限公司称其只是经销商,产品来自苹果公司。被告鸿富锦精密工业(深圳)有限公司、深圳鸿海精密组件有限公司则称自己并非苹果公司的代工厂,不是适格被告。而被告中国联合网络通信股份有限公司则称,自己只是控股公司,不是真正的运营商,原告没有证据证明自己侵权。目前,该案还在进一步审理中。

第十二条 国务院有关主管部门根据专利法第四十九条建议给予强制许可的,应当指明下列各项:(一)国家出现紧急状态或者非常情况,或者为了公共利益目的需要给予强制许可;(二)建议给予强制许可的发明专利或者实用新型专利的名称、专利号、申请日、授权公告日,以及专利权人的姓名或者名称;(三)建议给予强制许可的期限;(四)指定的具备实施条件的单位名称、地址、邮政编码、联系人及电话;(五)其他需要注明的事项。第十三条 根据专利法第五十条的规定请求给予强制许可的,请求人应当提供进口方及其所需药品和给予强制许可的有关信息。

中新网上海11月15日电 (陈静 潘静波)上海一中院15日透露,法院立案受理了80后女“发明家”诉被告华硕电脑股份有限公司、华硕电脑(上海)有限公司侵害发明专利权纠纷一案。孙某诉请两被告停止侵权,赔偿经济损失等111万元。据悉,原告系80后女子,自称青年发明家,从2006年开始便携式输入输出设备的研究,并在此技术领域先后申请了多项相关专利,其中包括“便携式智能工具输入输出扩展设备及其配套设备”专利。该专利于2009年9月申请,2010年3月公开,2013年6月被授权。

虽然发明人利用了单位的物质技术条件,但这种物质技术条件并非单位主动投入,而是对单位已经投入的物质技术条件进行的再利用。而且由于发明创造对于单位而言是“意外之得”,单位可能也没有做好转化实施的准备和计划。即使相关发明创造归发明人所有,也不会对单位的利益造成不良的影响。因此,专利法对此种情形并不做强制性的干预,允许单位和发明人自由协商,符合专利法及职务发明制度的基本宗旨。虽然《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件若干问题的解释》对技术成果归属可以适用约定亦有规定,但鉴于上述规定属于一般规定,专利法第六条是对职务发明专利权归属的特别规定,而且专利法的位阶要高于司法解释。故在二者规定不一致时,应当优先适用专利法的规定。本案中,由于涉案专利是被告在原告处工作期间,为完成被告交付的研发任务所完成的职务发明创造,专利申请权和专利权应当归原告昂丰公司所有。虽然原告昂丰公司与被告之间就专利的归属签订过协议,但该协议并不适用于涉案专利。(作者单位:上海市第二中级人民法院)。

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